Наследование в нотариальной практике

И.В. Москаленко*

Нотариальные действия и их роль в наследственных правоотношениях

Согласно ныне действующему Гражданскому кодексу РФ и Основам законодательства о нотариате, в числе превентивных функций нотариальных органов институт наследования называются: удостоверение завещаний (ст. 1125 ГК РФ), удостоверение полномочий душеприказчика (ст. 1134 ГК РФ), выдача свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ, ст. 70 ОЗоН), принятие мер к охране наследственного имущества (ст. 1172 ГК РФ, ст. 64, 65 ОЗоН), учреждение доверительного управления наследственным имуществом (ст. 1173 ГК РФ), оглашение закрытых завещаний (ст. 1126 ГК РФ), передача наследственного имущества на хранение (ст. 1171 ГК РФ, ст. 66 ОЗоН), выдача постановления о возмещении расходов на достойные похороны наследодателя (ст. 1174 ГК РФ, ст. 69 ОЗоН), подтверждение круга наследников (ст. 1116 ГК РФ, ст. 72, 73 ОЗоН).

Вышеприведенные нотариальные действия, бесспорно, имеют значение для динамики наследственных правоотношений. Мы в настоящей работе проанализируем наиболее значимые, на наш взгляд, нотариальные действия.

Гражданский кодекс РФ устанавливает только письменную форму завещания, независимо от порядка его удостоверения, завещанного имущества и условий его совершения.

Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть удостоверено нотариусом, что предполагает совершение на завещании удостоверительной надписи по формам, утвержденным приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах»1. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение таких действий. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других государств совершают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, уполномоченные на совершение этих действий (ст. 1 ОЗоН).

Наследование по завещанию — это урегулированный законом порядок посмертного правопреемства, основанного на завещании наследодателя. Решающим фактором этого порядка является завещание, которое в совокупности с другими обстоятельствами (открытие наследства, наличие наследства и др.) признается основанием такого наследования. Наследование по завещанию противостоит наследованию по закону как порядку посмертного правопреемства при отсутствии завещания или вопреки завещанию.

При удостоверении завещания нотариус должен установить личность завещателя на основании паспорта или другого документа (военный билет для военнослужащих, вид на жительство или национальный паспорт с отметкой о регистрации в органах внутренних дел и др.), а также выяснить его дееспособность.

Текст завещания может быть написан самим завещателем либо нотариусом со слов завещателя. На практике завещание, как правило, составляется нотариусом, что позволяет не прибегать дополнительно к помощи юриста.

Для нотариально удостоверенного завещания не требуется, чтобы текст был написан собственноручно, допускается использование в этих целях технических средств — пишущих машинок, электронно-вычислительных машин.

Завещатель должен прочитать текст завещания до его подписания, чтобы удостовериться в правильности записи завещания с его слов нотариусом. Если по каким-то причинам (слепота, неграмотность и т.д.) завещатель не может лично прочитать завещание, то его текст оглашается нотариусом. На завещании делается надпись об оглашении текста и о причинах, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещатель должен собственноручно в присутствии нотариуса подписать завещание, тем самым подтвердив, что текст завещания соответствует его воле (ст. 44 ОЗоН).

Присутствие нотариуса обязательно при подписании завещания не завещателем, а по его просьбе — другим лицом (рукоприкладчиком). Участие рукоприкладчика допускается только в тех случаях, когда завещатель не может лично подписать завещание в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности. О причинах, по которым завещатель не смог собственноручно подписать завещание, должна быть сделана запись в завещании. Кроме того, в завещании должны быть указаны сведения и о личности рукоприкладчика (фамилия, имя, отчество и место жительства).

* Кандидат юридических наук, доцент .

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (30) 2006

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (30) 2006

Гражданское право и гражданский процесс

Нотариус, выполняя функцию удостоверения завещания, совершает следующие действия: разъясняет завещателю законодательство о наследовании; консультирует относительно содержания завещания; устанавливает личность завещателя, проверяет его дееспособность; учиняет следующую удостоверительную надпись: «Завещание подписано гражданином в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность проверена»; заносит завещание в реестр нотариальных действий; хранит завещание в архиве нотариальной конторы; в случае утраты второго экземпляра завещания выдает дубликат.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК). Завещатель должен иметь это в виду при составлении завещания, чтобы его последняя воля могла быть исполнена в полном объеме. В связи с этим на нотариуса возлагается обязанность разъяснить завещателю суть ст. 1149 ГК и сделать об этом отметку на завещании.

Поскольку завещание — это односторонняя сделка, не требуется согласия или участия в совершении завещания каких-либо других лиц, например наследников. Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание.

Удостоверяя завещание, нотариус совершает действие, которое является юридическим фактом в сложном юридическом составе наряду с волеизъявлением самого завещателя.

Как правило, отсутствие нотариального удостоверения не придает распоряжению гражданина своим имуществом на случай смерти силы завещания. Совершая такое нотариальное действие, нотариус придает необходимую юридическую силу этой односторонней сделке.

Хранение завещания — это сопутствующий юридический факт, способствующий нормальному развитию гражданских правоотношений, основанных на завещании. Полагаем, что необходимо ввести норму, в соответствии с которой завещания, приравненные к нотариальным, должны быть переданы в течение определенного срока нотариусу, на территории деятельности которого завещание было составлено. Следует законодательно определить срок, в течение которого и будут переданы завещания на хранения. На нотариуса следует возложить обязанности: занести данное завещание в нотариальный реестр (алфавитную книгу учета завещаний); ознакомиться с содержанием завещания. И в случаях, если есть противоречие действующему законодательству в целом или в части, необходимо вызывать завещателя для разъяснения ему допущенных ошибок, делающих завещание полностью или частично недействительным.

Возвращаясь к действиям нотариуса, удостоверяющего завещание, следует отметить, что он обязан разъяснить завещателю, что у наследника, указанного в завещании, есть право отказаться от принятия наследства в пользу других наследников по завещанию или по закону (ст. 1158 ГК РФ).

При этом нет абсолютной гарантии того, что отказ не будет совершен в пользу лица, нежелательного наследодателю. Для разрешения подобного рода проблемы существует институт подназначения наследника.

Кроме того, нотариусу следует разъяснить завещателю право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц — отказополучателей, причем и входящих, и не входящих в число наследников по закону (ст. 1137 ГК РФ). Разумеется, исполнение завещательного отказа ограничивается пределом действительной стоимости перешедшего к наследнику имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя. Если же наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в наследстве, то он исполняет завещательный отказ в пределах стоимости наследственного имущества, превышающей размер его обязательной доли.

Наиболее распространенным нотариальным действием, направленным на подтверждение прав наследников, является выдача свидетельства о праве на наследство.

Такое нотариальное действие, как удостоверение завещаний, носит конститутивный характер для возникновения наследственных отношений, поскольку несоблюдение нотариальной формы завещания лишает его юридической силы; выдача свидетельства о праве на наследство ничего не прибавляет к субъективным правам наследников, поскольку лишь официально их подтверждает, и пожалуй, прекращает наследственные правоотношения.

Ст. 1153 ГК РФ предусмотрено, что наследники, призванные к наследству, обращаются к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением выдать свидетельство о праве на наследство.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом каждого из наследников, но не обязанностью. Практически свидетельство требуется в случае приобретения по наследству права на имущество, состоящее на специальном учете государственных органов. Чтобы в данных регистрации недвижимости, автомашин, мотоциклов и тому подобного имущества отразить изменение субъекта права собственности вследствие перехода последнего по наследству, необходимо представить свидетельство нотариуса. Подобное свидетельство необходимо также при наследовании вклада в банке, независимо от того сделано вкладчиком-наследодателем особое завещательное распоряжение или нет.

Выдавая свидетельства о праве на наследство, нотариусу необходимо выяснить круг наследников, что иной раз требует активных мер, решить вопрос о праве, когда имеется несколько

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

претендентов на наследство либо конкурируют наследники по завещанию и по закону, правильно определить состав наследственной массы, поскольку в наследство могут входить жилой дом, квартира, расположенные в одной местности, дача — в другой, автомашина, иное имущество специального учета и т. д.

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства.

Место открытия наследства должно быть подтверждено лицами, обращающимися к нотариусу. Оно может быть доказано справкой ЖЭУ, КЭЧ и т.п., в таком случае действия этих органов признаются юридическими фактами необходимыми для нормального развития наследственных отношений.

При неизвестности места жительства справками этих же органов может подтверждаться место нахождения имущества наследодателя.

Получая заявление о принятии наследства, нотариус прежде всего должен проверить правильное определение заявителем места подачи заявления. Все поступающие по данному наследству документы сосредоточиваются в одном деле. В нем же хранятся данные о выдаче свидетельства или об отказе от него.

С принятием к своему производству заявления о выдаче свидетельства начинается активная деятельность нотариуса, всестороннее выяснение фактов, имеющих отношение к установлению лиц, обладающих правом на наследство.

Законом предусмотрена также возможность произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или сообщения об этом в печати. Однако нотариусы прибегают к такой возможности исключительно редко.

В ряде случаев нотариус знакомится с обстоятельствами данного наследственного дела еще задолго до получения заявления о выдаче наследства. Это происходит, когда на основании сообщений граждан, организаций либо по своей инициативе нотариус принимает меры к охране наследственного имущества.

В соответствии с п. 1 ст. 1163 ГК РФ установлен общий срок выдачи свидетельства о праве на наследство, определяемый днем открытия наследства и не ограниченный во времени.

Свидетельство может быть выдано по заявлению наследников в любое время. Однако устанавливается начальный момент, с которого возникает право на получение свидетельства о праве на наследство. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается не ранее истечения 6 месяцев со дня открытия наследства, если иное не предусмотрено нормами ГК.

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию обязательно истребуется, кроме документа о смерти наследодателя, подлинный экземпляр нотариально удостоверенного завещания, а при его утрате — дубликат. Главный вопрос заключается в том, нет ли лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Совершение данного нотариального действия оканчивается составлением документа -свидетельства о праве на наследство, которое подтверждает имущественные права наследников. Этот документ должен быть оформлен нотариусом в строгом соответствии с требованиями законодательства. В нем необходимо указать, в каких долях возникло право па наследство при множественности наследников. Если доли равны, то в свидетельстве так и указывается: «в равных долях»; если доли не равны, то в свидетельстве указывается, в каких именно долях наследует каждый из наследников («.названные наследники наследуют указанное в настоящем свидетельстве имущество в следующих долях:…», дальше перечисляются наследники с указанием доли, принадлежащей каждому).

Если в составе наследства есть большое число предметов домашней обстановки, то необязательно их перечислять в свидетельстве, достаточно приложить к свидетельству опись, составленную нотариусом.

При наследовании по завещанию в тех случаях, когда весь состав наследственного имущества в завещании перечислен и не изменился, в тексте свидетельства имущество может не указываться.

При выдаче свидетельств о праве на наследство в нотариальной практике существуют не разрешенные пока законодательно такие вопросы, как отсутствие права на продление срока для принятия наследства у лиц, для которых право наследования возникает вследствие непринятия наследства другими наследниками и которые пожелают воспользоваться этим правом к концу трехмесячного срока, установленного п. 2 ст. 1154 ГК РФ, выдача свидетельства о праве на наследство ранее шестимесячного срока по п. 2 ст. 1163 ГК РФ, отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство лицам, не подтвердившим в судебном порядке факт нахождения на иждивении наследодателя, при наличии согласия остальных наследников.

1 См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 20; Бюллетень Минюста РФ. 2002. № 6.

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (30) 2006

29

Оглавление

Введение 3

Глава 1 Наследование по завещанию в судебной практике 5

Глава 2 Отмена (изменение) завещания 20

Заключение 28

Список литературы 30

Введение

Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни приходилось обращаться к нотариусу, ведь без него невозможно совершить некоторые юридические действия. Большую часть рабочего времени любой нотариальной конторы составляют дела по наследственным вопросам, так как ежедневно в России умирает несколько тысяч человек, которые составляют завещания и столько же наследников вступают в права наследства. Ведь по закону завещание должно быть составлено и заверено нотариусом. Следовательно, хочет гражданин или нет, но обращаться в нотариальную контору для того, чтобы совершить завещание, либо вступить в наследство ему придется. Согласно п.2 ст.35 Конституции РФ «Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами» и п.4 ст.35 «Право наследования гарантируется» каждому члену общества гарантировано право при жизни приобретать, владеть, пользоваться материальными и нематериальными благами и согласно его воле завещать свое имущество или если воля будет не выражена, то согласно воле закона приобретенное им имущество после смерти переходит к близким людям.

Приведенные выше правовые нормы призваны обеспечить интересы самого наследодателя, его близких родственников, а также третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя влечет те или иные правовые последствия.

В нашей стране только после распада СССР начинается развитие института собственности и появляется возможности не только владеть различным имуществом и обладать многочисленными и разнообразными имущественными правами, но и распоряжаться этим имуществом и правами по своему усмотрению, в том числе и на случай своей смерти путем совершения завещания. Воля собственника выраженная в завещании помогает решить судьбу собственности для того чтобы избавить родных от выяснения отношений, споров, которые могут возникнуть после смерти наследодателя в связи с разделом квартиры, машины, дачи и т.д. , но порой и завещание порождает судебные разбирательства.

В настоящее время порядок наследования регулируется разделом 5 «Наследственное право» третьей части Гражданского Кодекса РФ, вступившей в законную силу с 1 марта 2002 года. Вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором — наследование по закону. Это подчеркивает важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника имущества, передаваемого по наследству, должна стать основным и решающим фактором в дальнейшем переходе его прав. В научной литературе, вопросы наследования наиболее полно освещены в книгах таких авторов как Барщевский М.Ю. «Наследственное право», Оглоблина О.М. «Наследование по завещанию», Асиахова П. А. и многих других. Нормативная база, касающаяся вопросов наследственного права, достаточно обширна, однако даже с принятием третьей части ГК РФ не были устранены некоторые пробелы в законодательстве, более того появились новые нерешенные вопросы, которые чаще всего решаются в судебном порядке.

Цель курсовой работы состоит в том, чтобы на основе анализа нотариальной и судебной практики, анализа гражданского законодательства и специальной литературы исследовать вопросы наследования по завещанию.

Глава 1 Наследование по завещанию в судебной практике

Согласно п.1 ст. 1118 ГК РФ гражданин может распорядиться имуществом на случай смерти только путем совершения завещания с соблюдением установленных законом требований. Завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая может быть совершена только лично. Совершение завещания через представителя не допускается. Поэтому хотя возможность завещать свое имущество входит в содержание правоспособности гражданина (ст. 18ГК РФ), реализовать ее может только гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. В случае совершения завещания гражданином, обладающим неполной или ограниченной дееспособностью, оно является недействительным.

В нотариальной и судебной практике интерес представляет вопрос: возможно ли удостоверение завещания от имени гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами? Благодаря норме, содержащейся в п. 2 ст. 1118 ГК РФ, данный вопрос наконец-то получил свое правильное разрешение. «Вместе с тем следует иметь в виду, что сам по себе факт того, что завещатель страдает хроническим алкоголизмом, не является основанием для признания сделки недействительной. Факт составления гражданином завещания в момент, когда он не был способен понимать значения своих действий и руководить ими, может быть доказан только в судебном порядке1».

Пример из судебной практики: 13 марта 2008 года в г. Инза районный суд Судья Инзенского районного суда Ульяновской области Дунина И.Ю. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Истца А. к Ответчику Н. о признании завещания недействительным, признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования.

При жизни Завещатель злоупотреблял спиртными напитками, находился на учете у врача-нарколога с диагнозом «хронический алкоголизм 2 стадии». Истец считает, что завещание Завещателем было составлено либо в болезненном состоянии, под принуждением Ответчика, либо вообще появилось после его смерти. Просит удовлетворить ее требования в полном объеме.

В судебном заседании установлено, что завещание Завещателем составлено в соответствии с требованиями закона, в письменной форме, нотариально удостоверено, на завещании указано место его составления и дата удостоверения. Завещателю разъяснено содержание норм ГК РФ, регулирующих наследственное право и ст.57 Основ законодательства о нотариате, ст.1149 ГК РФ. Текст завещания Завещателем прочитан лично и подписан. Доводы Истицы и ее представителя о том, что в завещании не имеется краткой подписи Завещателя, не может повлечь за собой недействительность завещания, поскольку в нем имеется полная подпись завещателя.

Согласно ст. 1131 ч.3 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. В свете данного положения законодательства не может повлечь признание завещания недействительным неверное написание завещателем в одном из экземпляров завещания своего имени («Алексанр» вместо правильного «Александр»), а также неверный род завещателя в первом абзаце (указано «проживающая», вместо «проживающий»).

Свидетели в судебном заседании пояснили, что, несмотря на длительное злоупотребление спиртным, Завещатель в поведении бы адекватным, явных расстройств психики за ним никогда не наблюдалось, говорил он всегда «по делу».

На основании изложенного, руководствуясь ст.14,56,194-199 ГПК РФ, судья РЕШИЛА : Исковые требования Истицы в своих интересах к Ответчику о признании недействительным завещания З. от 06.06.2006 года на квартиру — в доме ***, удостоверенного нотариусом В., признании права общей долевой собственности (в равных долях) на квартиру оставить без удовлетворения.

Непростой задачей при удостоверении завещания для нотариуса является установление дееспособности завещателя. Дееспособность определяется нотариусом документально (путем проверки документов, удостоверяющих личность завещателя, в которых указан его возраст) и визуально (путем беседы с завещателем, собственной оценки адекватности его поведения и т.п.). Законодательством Российско Федерации указанный вопрос не регулируется, нотариус лишен возможности назначить психиатрическую экспертизу, поэтому впоследствии возникшие вопросы устанавливаются в суде, после смерти завещателя.

В завещании может быть оформлена воля только одного гражданина, составление одного завещания двумя или более граждан (например, супругами) не допускается. В то же время завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

«В статье 1119 ГК РФ закреплен принцип свободы завещания, согласно которому завещатель вправе по своему усмотрению завещать любым лицам любое имущество, в том числе то, которое он может приобрести в будущем, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ, отменить или изменить совершенное завещание1».

Завещатель может совершить завещание в отношении одного или нескольких лиц, как входящих так и не входящих в круг наследников по закону. Завещатель может завещать конкретное имущество конкретному лицу либо завещать его нескольким лицам с указанием их доли или без указания долей, в последнем случае доли наследников считаются равными.

Вместе с тем свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследователя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследователя имеют право на обязательную долю — независимо от содержания завещания они наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1049 ГК РФ). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной, а при ее недостаточности – из части имущества, которая завещана.

Пример из судебной практики:

5 февраля 2008 г. Судебная коллегия Московского Областного суда во главе с Судьей Митрофановой Т.Н. рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу Истца на решение Подольского городского суда Московской области от 15 ноября 2007 года по делу по иску Истца Р. к Ответчику Р.Ю. о признании права собственности, признании свидетельств недействительными, заслушав доклад судьи Катковой Н.Л., объяснения Истца и Ответчика.

установила:

Истец обратился в суд с иском к Ответчику и просил признать за ним право собственности на 1/2 долю квартиры N …, 1/2 долю гаражного бокса N …, как наследство после смерти своей матери, умершей 25.09.2006 года. Также просил признать недействительными свидетельства о праве на наследство по завещанию на указанную квартиру и гаражный бокс, выданных на имя Ответчика. В обоснование заявленных требований пояснил, что он, как пенсионер, имеет право на обязательную долю наследственного имущества после смерти матери. Суд постановил решение, которым в удовлетворении исковых требований Истца отказал.

В кассационной жалобе он просит об отмене указанного решения, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.

Разрешая спор, суд установил, что Завещателю на праве собственности принадлежала квартира, расположенная по адресу: г. Подольск, *** и при жизни ею было составлено завещание, в котором все свое имущество она завещала Ответчику. Доводы истца о том, что он является пенсионером и имеет право на обязательную долю наследственного имущества после смерти матери, обоснованно признаны судом несостоятельными, поскольку пенсия ему была назначена за выслугу лет, как военнослужащему, и на момент смерти матери он не относился к тем лицам, которые в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ имеют право на обязательную долю в наследстве.

Поэтому руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия, определила: решение Подольского городского суда Московской области от 15 ноября 2007 года оставить без изменения, кассационную жалобу Истца — без удовлетворения.

В нотариальной практике иногда приходится встречать завещания, в которых завещателю не разъяснено право необходимых наследников на обязательную долю в наследстве. Несмотря на то, что при удостоверении завещания нотариусом нарушены требования п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым он обязан был разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись, ничтожности завещания такое нарушение повлечь не может. В крайнем случае можно сделать предположение лишь об оспоримости завещания в зависимости от остальных его условий. Следует иметь в виду, что правила, установленные ст. 1149 ГК РФ, объективно существуют и не зависят от воли завещателя. Если незнание им указанных правил не отразилось на существе его волеизъявления в отношении принадлежащего ему имущества, признать такое завещание недействительным нет оснований.

Гражданин может включить в завещание специальные завещательные распоряжения, к которым относятся подназначение (субституция), завещательный отказ и завещательное возложение. «Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если наследник по завещанию или по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Не исключена возможность субституции и в отношении подназначенного наследника. Завещатель в праве подназначить также отказополучателя1».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *